Size: a a a

Защитник закона

2021 September 03
Защитник закона
Продолжаем тестовые задания

Обязан ли ИП оформлять кассовые документы (ПКО, РКО)?
Анонимный опрос
60%
Обязан
40%
Не обязан
Проголосовало: 4277
источник
Защитник закона
​​Правильный ответ – 2 (не обязан)
 
ИП вправе не оформлять кассовые документы, а также не вести кассовую книгу, но при необходимости может это делать.
 
Из п. 4.1 и 4.6 Указания N 3210-У следует, что индивидуальные предприниматели вправе не оформлять кассовые документы (приходный кассовый ордер (ПКО) и расходный кассовый ордер (РКО)), а также не вести кассовую книгу. Данный вывод подтверждает и ФНС России в Письме от 09.07.2014 N ЕД-4-2/13338 «О порядке ведения кассовых операций и осуществлении наличных расчетов».
 
Также ИП вправе не устанавливать лимит остатка наличных денег (п. 2 Указания N 3210-У), а поступившую в кассу наличную выручку можно расходовать и на личные нужды (п. 1 Указания N 5348-У).
 
Если же у ИП возникает необходимость контролировать движение денежных средств (их передачу между работниками, выдачу под отчет и т.д.), то можно оформлять кассовые документы. Тогда ИП должен соблюдать положения Указания ЦБ РФ N 3210-У, в том числе в части ведения кассовой книги, но не в части лимита остатка денежных средств.
Ваш адвокат 24/7, @advokatski
источник
2021 September 04
Защитник закона
​​Новый месяц – новые законы!

По традиции, представляем вашему вниманию изменения в законодательстве, которые произойдут в сентябре.

1. Обжалование штрафов через Госуслуги
Если правонарушение зафиксирует автоматическая дорожная камера, жалобу на постановление можно будет подать через Госуслуги. В этом случае копию решения по жалобе смогут направить заявителю через портал в течение 3 дней с даты его вынесения.

2. Взыскание по исполнительным производствам
Работодатели, которые платят должнику зарплату или другие периодические платежи, теперь обязаны в трёхдневный срок со дня выплаты переводить удержанные денежные средства на депозитный счет службы судебных приставов.

3. Контроль финансовых организаций
Финансовые организации обяжут предоставлять потребителям полную и достоверную информацию о совершаемых операциях, а также о договоре, который физлицо хочет заключить с организацией, включая все возможные связанные риски.

4. Несколько квалификаций для студентов
У студентов появилась возможность получать одновременно несколько квалификаций, менять после второго курса профиль обучения и переходить на другие факультеты.

5. Несетевые аптеки
Изменены требования к аптечным организациям, которые могут заниматься онлайн-продажей лекарств: теперь несетевым аптекам разрешено вести дистанционную торговлю лекарствами, а покупать препараты можно на маркетплейсах. Ранее такие организации должны были иметь не менее 10 аптек на территории России и свой собственный сайт.

6. Гаражная амнистия
Гражданам позволят в течение 5 лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Важно: это применяется к гаражам, возведенным в качестве объектов капитального строительства до 30 декабря 2004 года.

7. Электронные сертификаты для инвалидов
Граждане с ограниченными возможностями с 26 сентября смогут приобретать и оплачивать разные услуги и товары при помощи электронных сертификатов.

8. Детские больничные
Пособие по временной нетрудоспособности при болезни ребенка будет выплачиваться в размере 100% среднего заработка. Стаж родителя больше не будет влиять на сумму. Это коснется только ухода за детьми в возрасте до 8 лет.

9. Замена социальных услуг деньгами
Если гражданин получает набор социальных услуг, но хочет заменить его денежной компенсацией, в сентябре нужно подать заявление в ПФР. Тогда с 2022 года вместо ненужных услуг будут приходить деньги — около 1300 рублей в месяц.

10. Возмещение по ОСАГО
Теперь, кроме реального ущерба при ДТП в виде стоимости запчастей и ремонта, нужно возмещать еще и утрату товарной стоимости. Это касается и тех случаев, когда возмещение производится в виде ремонта.
Ваш адвокат 24/7, @advokatski
источник
2021 September 06
Защитник закона
​​Квартира в новостройке, ч.3

На что еще смотреть при выборе квартиры?

Вначале обязательно смотрим разрешение на строительство и проектную декларацию, они публикуются как на сайте застройщика, так и на портале дом.рф.

Дальше проверяем, застройщика на наличие судебных/арбитражных дел, исполнительных производств. Если таких много, это может означать, что по другим объектам к нему есть претензии. Например, не соблюдены сроки сдачи и дольщики массово обращаются за неустойкой. Если судов много, а исполнительных производств нет, это значит либо решения ещё не вступили в силу, либо застройщик своевременно погашает задолженность по неустойкам, что тоже нормально. Если исполнительных производств много – это плохой знак.

Хотя с арбитражными судами застройщика не все просто, там могут рассматриваться разные споры, например, с поставщиками, контрагентами или муниципальными властями.

В вопросах проверки застройщика и объекта, а также документации квартиры в строящемся доме, много неочевидных моментов, поэтому желательно поручить это профильному юристу. Особенно, если объект дорогой. Поверьте, было много случаев, когда люди жалели, что не сделали этого и отнеслись к проверке халатно.

В идеале проверка объекта оформляются письменным отчетом, где приведены данные, на основании которых, юрист описывает возможные риски и факторы, требующие внимания. В отчете должна стоять подпись юриста или подпись директора и печать компании. Хорошо, если у юриста есть опыт судов с застройщиками.

Также, при подписании договора с застройщиком, желательно проверить полномочия подписанта со стороны застройщика, попросить менеджера предъявить паспорт и доверенность. Откровенно говоря, случаев признания застройщиком договора ДДУ недействительным, в связи с подписанием неуполномоченным лицом в нашей практике нет, но лучше это сделать.

В дальнейшем будем писать, как воздействовать на застройщика в случае просрочки сдачи дома, какие есть штрафные санкции и как можно возместить потери. С вопросами пишите нашим юристам в бота @Advokatski_robot
Ваш адвокат 24/7, @advokatski
источник
2021 September 07
Защитник закона
​​Товарные знаки, ч.1

Средства индивидуализации имеют большое значение в бизнесе. Они влияют на продвижение и узнаваемость. Стоимость известных брендов может быть до сотен миллионов долларов. Когда компания будет успешной, подделки и копии 100% появятся, поэтому есть законы, защищающие средства индивидуализации.

Любой производитель хочет себя выделить, и потребители различают товары/услуги по опознавательным знакам – вывескам, брендам, логотипам. Это дает некую гарантию качества и стимулирует бизнес отвечать за него.

Согласно четвертой части ГК РФ, к средствам индивидуализации относятся: фирменное наименование, товарный знак или знак обслуживания, наименование места происхождения товара и коммерческое обозначение. Сегодня поговорим про товарный знак.

Под товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров, на которое признается исключительное право (ст. 1477 ГК РФ). Согласно ст. 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации в любом цвете. В отношении однородных товаров тождественные или сходные до степени смешения товарные знаки зарегистрированы быть не могут. Если товарные знаки оказываются сходными до степени смешения, преимущество имеет тот, исключительное право на который возникло ранее.

Согласно ст. 1483 ГК РФ, товарный знак не должен содержать обозначения, вошедшие во всеобщее употребление, а также общепринятые символы и термины. Знак не может характеризовать товары, указывать на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, время, место и способ их производства или сбыта. Не может представлять собой форму товаров, которая определяется исключительно свойством либо назначением товаров.

Запрещена регистрация в качестве товарных знаков:
– включающих официальные символы, наименования и отличительные знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и т.п.), или сходных с ними до степени смешения (п. 2 ст. 1483, 1231.1 ГК РФ);
– представляющих собой или содержащих ложные элементы или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, а также обозначений, противоречащих общественным интересам, гуманности и морали (п. 3 ст. 1483 ГК РФ).
Детальная информация в письме Роспатента от 19.02.2010 N 1.

Если взять примеры из практики, судом признан правомерным отказ в регистрации товарного знака с указанием слова «газета», т.к. это обозначение не обладает различительной способностью (дело № СИП-293/2016). Также признано правомерным решение о возражении против регистрации товарного знака «BlackRussian», поскольку обозначение вошло во всеобщее употребление и не может выполнять функцию товарного знака – отличать товары одних производителей от других (дело № СИП-150/2016).

Как регистрируют товарные знаки, а также как их воруют опишем в следующих постах.
Ваш адвокат 24/7, @advokatski
источник
2021 September 08
Защитник закона
​​Спрашивали? Отвечаем!

Вопрос: чем отличается собственноручно подписанный, а затем отсканированный документ от подписанного электронной цифровой подписью?

Ответ: собственноручно подписанный, а затем отсканированный документ – это скан-копия, которая не имеет юридической силы, если не заверена. Скан-копия может иметь юридические последствия, если она, например, направлена по электронной почте и отправителя можно идентифицировать.

Электронный документ, подписанный электронной цифровой подписью, изначально создается в электронном виде и передается по электронным каналам связи, что позволяет установить его отправителя. Поэтому, такой документ обладает юридической силой.

Собственноручно подписанный, а затем отсканированный документ – это электронный образ документа, под которым понимается документ на бумажном носителе, преобразованные в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов (п. 5.1 ст. 23 НК РФ).

В судебной практике под электронным образом документа (электронной копией документа, изготовленной на бумажном носителе) понимается переведенная в электронную форму с помощью средств сканирования копия документа, изготовленного на бумажном носителе, заверенная в установленном порядке (п. 1 Постановления N 57, п. 2.2.1 разд. 2.2 Порядка N 252, п. 2.2.1 разд. 2.2 Порядка N 168).

Таким образом, скан-копия документа не имеет юридической силы без надлежащего заверения. В то время как электронный документ, подписанный электронной цифровой подписью, по умолчанию обладает юридической силой.
Ваш адвокат 24/7, @advokatski
источник
2021 September 09
Защитник закона
​​Товарные знаки, ч.2

На основании ст. 1480 ГК РФ госрегистрация товарного знака осуществляется Роспатентом. Порядок регистрации описан в гл. 76 ГК РФ. Срок предоставления услуги в части приема, регистрации, экспертизы заявки и выдачи свидетельства на товарный знак составляет восемнадцать месяцев и две недели и может быть увеличен.

На товарный знак, зарегистрированный в реестре, выдается свидетельство. Оно удостоверяет приоритет и исключительное право владельца в отношении указанных товаров (ст. 1481, 1484 ГК РФ). Правообладатель может использовать товарный знак любым, не противоречащим закону способом, размещать на товарах, в рекламе, доменном имени и т.п., в том числе разрешать или запрещать другим лицам его использование по лицензионному договору (ст. 1489 ГК РФ).

Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на регистрацию, но надо помнить, что правовая охрана знака может быть прекращена досрочно вследствие его неиспользования в течение трех лет (ст. 1486 ГК РФ). Продлевать право на знак можно бесконечно, заявление подается в последний год действия.

На основании ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать их изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя. Также правообладатель по своему выбору вправе требовать возмещения убытков, компенсации (в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак) или компенсации в двукратном размере стоимости права использования знака.

Согласно ст. 14.10 КоАП РФ, за использование чужого товарного знака есть административная ответственность. Это влечет наложение штрафа:

на граждан – 5000-10000 рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, а также материалов и оборудования, используемых для их производства;
на должностных лиц – 10000-50000 с конфискацией незаконных предметов, материалов и оборудования;
на юрлиц – 50000-200000 с конфискацией незаконных предметов, материалов и оборудования.

За производство в целях сбыта, либо реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, грозит штраф в размере:

гражданам – двукратного размера стоимости товара с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, а также материалов и оборудования, используемых для их производства;
должностным лицам – трехкратного размера стоимости товара с конфискацией незаконных предметов, материалов и оборудования;
юрлицам – пятикратного размера стоимости товара, с конфискацией незаконных предметов, материалов и оборудования;

Как видим, «больнее» тут будет даже не штраф, а конфискация товаров и всего оборудования, на котором оно было произведено. Также ч. 1 ст. 180 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, если деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб выше 250 000 руб.

Схемы воровства товарных знаков, и как с ними бороться, опишем в следующем посте.
Ваш адвокат 24/7, @advokatski
источник
2021 September 10
Защитник закона
Продолжаем тестовые задания

Имеет ли юридическую силу уведомление о конфиденциальности, часто вставляемое внизу e-mail сообщений?
Анонимный опрос
36%
Имеет
64%
Не имеет
Проголосовало: 4087
источник
Защитник закона
​​Правильный ответ – 2 (не имеет)
 
Подобные уведомления о конфиденциальности в e-mail сообщениях имеют своей целью защиту конфиденциальной информации, однако нормативно освобождение от ответственности за утечку конфиденциальной информации, в том числе персональных данных, при невыполнении требований по ее защите, при наличии такого уведомления не установлено.

Фактически данное сообщение может иметь лишь психологическое значение. Судебной практики, где бы рассматривались какие-то споры, связанные с поступлением данного уведомления, нет.
Ваш адвокат 24/7, @advokatski
источник
2021 September 13
Защитник закона
​​Товарные знаки, ч.3

Что делать, если незаконно используют ваш товарный знак?

Для начала необходимо зафиксировать нарушение, после рекомендуем писать жалобу в ФАС, так как незаконное использование товарного знака является актом недобросовестной конкуренции (п. 2 ст. 14 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). При продаже товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной собственности есть ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. ФАС вправе дать предписания о прекращении нарушений и (или) об устранении их последствий.

А что делать если товарный знак, который вы использовали и хотели узаконить, зарегистрировал кто-то другой? Тут сложнее.

Часто бывает, что есть быстрорастущая компания, которая сосредоточена на росте продаж. Вот она решает зарегистрировать товарный знак, под которым уже ведется деятельность, но его уже кто-то занял. Есть даже специальные компании, которые легально вымогают за это деньги и требуют компенсации за якобы незаконное использование «их» знака. Обычно они предлагают заключить соглашение, в рамках которого им ежемесячно будут платить за право использовать знак. Расчет простой: или согласятся сотрудничать или запретят использование знака через суд и взыщут компенсацию.

По сути, это недобросовестная конкуренция, запрещенная законом, но проблема в том, что обосновать это не просто. Прийти в ФАС и сказать: «я придумал название раньше» мало. Придется доказать следующее:

1. Заявитель использовал обозначение до подачи конкурентом заявки в Роспатент.
2. Конкурент знал о бизнесе заявителя, когда подавал заявку.
3. Конкурент и заявитель работают на одном рынке и конкурируют друг с другом.
4. Конкурент хотел вытеснить заявителя с рынка с помощью товарного знака.
5. Требования конкурента могли причинить вред заявителю.

Каждую деталь нужно подтвердить документами. Если это получится, конкурента оштрафуют на сумму от 100 до 500 тысяч рублей, и решение ФАС будет поводом для аннулирования товарного знака. Если не получится подтвердить хотя бы один из пунктов, ФАС откажет. Закон работает так: ФАС признает недобросовестность, затем заявитель отправляется в Палату по патентным спорам (подразделение Роспатента), там рассматривают дело и аннулируют регистрацию.

Приведем случай из нашей практики. Есть крупная организация по производству массажёров, владелец которой, прежде чем обратиться к нам за помощью, зарегистрировал товарный знак и патент на массажёр. Но, когда появилось куча подделок, что делать он не знал. За год мы смогли очистить все маркетплэйсы и сайты с объявлениями, где незаконно размещался контрафактный продукт и всех небольших коммерсантов, торгующих контрафактом, удалось наказать. Но с одной компанией спор идёт и по сей день. Они рекламируют смежный до степени смешения товар под товарным знаком доверителя. Чтобы убедиться в недобросовестности можете сравнить, загуглите массажер «Drevmass» и массажер «Бэквуд» (дело № А63-5614/2021).

Если выбираете оригинальное название для бизнеса, лучше зарегистрируете товарный знак, иначе это может сделать кто-то другой. Регистрация, в отличие от судебных споров гораздо проще и дешевле. Если нужна консультация, пишите нашим специалистам в бота: @Advokatski_robot
Ваш адвокат 24/7, @advokatski
источник
2021 September 14
Защитник закона
​​Обучение за счёт работодателя

Нас иногда спрашивают: должен ли работодатель оплачивать обучение сотрудника, и вообще, нужно ли это?

Работодатель сам решает, обучать ли работников, но иногда он обязан повышать квалификацию персонала (ст. 196 ТК РФ), например, лиц, занятых в сфере закупок, медицинских работников, ветеранов боевых действий и др. Тогда это за счет работодателя.

Обучение может быть оформлено соглашением об обучении, допсоглашением к трудовому договору (ч. 4 ст. 57, ст. 249 ТК РФ), но чаще заключается ученический договор (ст. 198-199 ТК РФ). В нем можно прописать все: приобретаемую квалификацию, обязанности компании и работника (например, сдать экзамен), сроки ученичества и обязательной отработки, размер оплаты.

При этом работодатель должен создать все условия для совмещения работы с получением образования, а также предоставить гарантии (ст. 196, ст. 173–176, 187 ТК РФ), например:
– предоставление сокращенного рабочего времени и дополнительных отпусков;
– оплата проезда к месту обучения и командировочных, если далеко;
– сохранение места работы со средней зарплатой;
Кстати, направление работника на обучение в нерабочее время возможно только с его согласия. Тем, кто успешно завершил обучение, испытательный срок при заключении трудового договора не устанавливается (ст. 207 ТК РФ). Основная обязанность по окончании ученичества – отработать определенный срок.

Затраты на обучение

В период ученичества, помимо компенсаций, выплачивается стипендия не ниже МРОТ. Работодатель должен оплатить образование полностью только в случаях, когда он обязан, а не вправе проводить обучение. Иначе он может оплатить его по договоренности и частично. Если работник не выполняет свои обязанности после обучения, он обязан возместить затраты (ст. 207, 249 ТК РФ). Сумма исчисляется пропорционально неотработанному времени. Если сотрудник отработал хотя бы часть срока, работодатель не вправе требовать возмещения всех расходов на обучение.

В Трудовом кодексе много пробелов в части обучения, а соглашения и ученические договоры обычно не слишком детализированы, и нередко возникают споры. Типичный конфликт – взыскание расходов на обучение с не приступившего к работе или уволившегося досрочно.

Тогда, если работник хочет выиграть спор, ему нужно доказать, что он не трудоустроился, так как работодатель не предоставил ему подходящую по квалификации работу, а в случае с увольнением – что на то была уважительная причина (невозможность выполнения обязанностей по здоровью, сокращение численности или штата, призыв на военную службу). Еще одна стратегия для работника – доказывание того, что взыскиваемые затраты не подтверждены документально или не связаны с обучением.

Допустим, медицинская организация направила врача на курсы повышения квалификации. Через месяц после их завершения работодатель потребовал возместить ему затраты на обучение, поскольку в Трудовом кодексе повышение квалификации не указано. Но в данной ситуации это является обязанностью, поскольку повышение профессиональной подготовки необходимо для выполнения данной работы. Следовательно, работодатель не имеет права требовать выплаты стоимости обучения.

Если работодатель удержит из зарплаты, работник имеет право обратиться в суд или направить жалобу в трудовую инспекцию.

Если нужна консультация по таким вопросам, пишите нам в бота: @Advokatski_robot
Ваш адвокат 24/7, @advokatski
источник
2021 September 15
Защитник закона
Продолжаем тестовые задания

Можно ли по полису ОМС сделать эстракорпоральное оплодотворение (ЭКО)?
Анонимный опрос
35%
Можно, полис полностью покроет расходы
26%
Можно, но придется доплатить
39%
Нельзя
Проголосовало: 4120
источник
Защитник закона
​​Правильный ответ – 1 (можно)
 
Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) проводится бесплатно пациенткам с полисом при наличии показаний для процедуры. Претенденток отбирает специальная комиссия по результатам исследований, которые тоже делаются в рамках ОМС (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31.07.2020 № 803н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению»).
 
Показанием для ЭКО считается ситуация, когда другие способы лечения бесплодия не помогают в течение 12 месяцев, а для женщин старше 35 лет — в течение полугода.
Ваш адвокат 24/7, @advokatski
источник
2021 September 16
Защитник закона
​​Применение оружия и предметов при самообороне

Недавно в группе был вопрос: «Расскажите подробнее о применении предметов: бита, баллончик, газовый и травматический пистолеты. Какая судебная практика по таким делам?»

Про самооборону мы писали выше.

Согласно статье 37 УК РФ, причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны не является преступлением, но самооборона должна быть сопоставима с исходящей угрозой или с причиняемым вредом. С помощью чего вы будете оборонятся, не имеет значения, важен факт соотносительности.

Грубо говоря, если ударили в лицо, можно тоже это сделать, но при условии, что вы не первый и реально опасаетесь за свою жизнь и последствия. Если же вас толкают в плечо, а вы достали травматический пистолет и выстрелили, это будет преступлением, так как вред несопоставим с опасностью.

Рассмотрим пример из практики (приговор Сибайского суда от 13 октября 2016 по делу № 1-70/2016).

5 сентября 2015 года возле жилого дома в г. Сибае в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений С. и Г. напали на М., при этом желая затолкать его в автомобиль С. ударил М. кулаком в область головы. От удара М. упал, после чего с ним в борьбу вступил Г., а С. нанес М. удар ногой по спине. Затем Г. обхватил М. сзади и начал его душить, а С, принялся наносить удары руками и ногами по разным частям тела.

Тогда М. взял из кармана нож и стал размахивать им перед собой, чтобы не подпустить С. к себе, предупредил его, но С. все равно начал приближаться и высказывать угрозы убийством этим же ножом. Г. В то же время бил М. по ногам, чтобы повалить и пытался отобрать нож. В итоге, размахивая ножом, М. попал по телу С, тем самым причинив ему колото-резаные раны на животе и плече, расцениваемые как легкий вред здоровью.

В это время Г. начал еще сильнее сдавливать шею М., а М. стал бить рукояткой ножа по руке Г. При этом М. просил отпустить его, но Г. продолжил удушение, а С – нанесение ударов. Тогда М., теряя сознание от удушения, нанес три удара ножом назад в сторону Г., что повлекло его смерть. После того, как Г. упал, С. продолжил нападение на М., повалил его на землю, сел ему на спину и, нанося удары по затылку, попытался перерезать горло М. имевшимся у того в руке ножом, при этом высказывая угрозу убийством, но М. сумел вырваться и убежать. В итоге Г. и С. своими действиями причинили М. телесные повреждения, квалифицируемые как вред здоровью средней тяжести.

Суд апелляционной инстанции признал установленным, что М. действовал в состоянии необходимой обороны, которая была сопоставима с угрозой, однако имеется глубокое убеждение, если бы М. применив нож убил бы обоих вышеуказанных лиц, его бы действия квалифицировались как превышение. При этом М. убежал и не стал продолжать самообороняться. Из этого следует, что «самообороняться» до конца можно, если нет возможности избежать конфликта. Если шанс избежать был, но вы этого не сделали, статья 37 УК РФ здесь вряд ли поможет.

Если есть личные вопросы по теме или комментарии, пишите. Вопросы – в бота @Advokatski_robot, комментарии – в чат.
Ваш адвокат 24/7, @advokatski
источник
2021 September 17
Защитник закона
Продолжаем тестовые задания

Как по функциям отличается филиал от представительства?
Анонимный опрос
33%
У представительства больше функций
50%
У филиала больше функций
17%
Они равнозначны
Проголосовало: 4321
источник
Защитник закона
​​Правильный ответ – 2 (у филиала больше функций)
 
Если филиал может осуществлять все или часть функций юридического лица, то представительство ограничивается только представлением интересов общества и их защитой.
 
Представительства создаются там, где ООО, исходя из характера своей деятельности, должно иметь обособленное структурное подразделение с наличием гражданско-правового статуса, но вести коммерческую деятельность не требуется.
 
Главным отличием является то, что представительство не может заниматься никакой финансово-хозяйственной деятельностью, приносящей доход.
Ваш адвокат 24/7, @advokatski
источник
2021 September 20
Защитник закона
​​Кто такие присяжные заседатели?

Присяжные заседатели — это члены состава суда присяжных, которые привлекаются для рассмотрения уголовных дел (ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ»).

Согласно ст. 339 УПК РФ, к компетенции присяжных относится выявление фактов по делу: место, время, характер и способ действий, наступившие последствия, лица, мотивы и цели, умысел и пр. Поэтому их часто называют «судьями факта». Главный вопрос, на который они должны дать ответ в совещательной комнате, — о виновности подсудимого.

Как стать присяжным?

Согласно ст. 2, 3 и 7 «Закона о присяжных заседателях», требования следующие:

– гражданство РФ;
– от 25 до 64 лет включительно;
– полная дееспособность;
– отсутствие судимости.

Присяжными заседателями не могут быть:

– состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере;
– подозреваемые, обвиняемые, подсудимые по уголовным делам;
– не владеющие русским языком (языком республики РФ, на котором ведется производство);
– имеющие физические или психические недостатки, препятствующие полноценному участию в рассмотрении;
– исполняющие профессиональную деятельность, которая препятствует участию в качестве присяжных. Например, военные, следователи, адвокаты, судьи, нотариусы, детективы, священнослужители, сотрудники органов, а также занимающие должности в органах местного самоуправления.
– уволенные с военной службы, из ФСИН, ФСБ, ФСО, ОВД, ФТС, органов разведки.

В итоге госслужащий практически не может быть присяжным заседателем, даже, если он соответствует всем требованиям. Сокрытие кандидатами в присяжные такой информации может привести к признанию состава коллегии присяжных незаконным и к отмене приговора.

Продолжение следует.
Ваш адвокат 24/7, @advokatski
источник
2021 September 21
Защитник закона
​​Права и обязанности присяжных

Закончим тему с присяжными.

Присяжный заседатель свой правовой статус приобретает с момента принятия присяги в судебном разбирательстве. Весь круг прав и обязанностей предусмотрен ч. 1 и 2 ст. 333 УПК РФ, ими обладают как основные, так и запасные присяжные заседатели.

Основные права присяжных заседателей следующие:

- участвовать в исследовании всех обстоятельств уголовного дела;
- задавать вопросы;
- участвовать в осмотре вещественных доказательств, документов и производстве иных следственных действий;
- просить разъяснить нормы закона, относящиеся к делу;

А также получать вознаграждение за участие и иметь гарантии независимости и неприкосновенности судей (ст. 12 «Закона о присяжных заседателях»).

В УПК РФ перечислены также и обязанности присяжных заседателей (ч. 2 ст. 333 УПК РФ), основные следующие:

- не отлучаться из зала;
- до удаления в совещательную комнату не выражать свое мнение по уголовному делу и не обсуждать его с другими;
- не общаться с лицами, которые не входят в состав суда;
- не собирать сведения по уголовному делу вне судебного заседания;
- не нарушать тайну совещания и голосования.

А также:

- проголосовать по всем вопросам, поставленным перед присяжными судом (ч. 3 ст. 342 УПК РФ);
- не разглашать государственную и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной в ходе рассмотрения дела, если взята подписка (п. 24 ст. 328 УПК РФ).
- при голосовании стремиться к принятию единодушного решения (ч. 1 ст. 343 УПК РФ);
- не учитывать недопустимую информацию о личности подсудимых и потерпевших по делу, ставшие известными в ходе следствия или прений сторон, если председательствующий судья дал соответствующие разъяснения (ч. 6 и 8 ст. 335 и ч. 3 ст. 336 УПК РФ).

К присяжным применяются следующие виды ответственности:

- отстранение от участия в деле;
- наложение денежного взыскания за неявку в суд без уважительных причин.

Порядок отбора присяжных заседателей

Ещё до формирования коллегии присяжных по конкретному делу высший исполнительный орган власти субъекта РФ каждые четыре года составляет общий и запасной списки кандидатов в присяжные, включая необходимое число граждан, постоянно проживающих на территории субъекта РФ. Порядок отбора регламентируется ст. 326 УПК РФ и ст. 4 Закона о присяжных заседателях. Деятельность делится на три этапа.

Первый этап:

- определение количества кандидатов, их должно быть не менее четырнадцати в верховном суде республики и не менее двенадцати в районном суде (ч. 4 ст. 325 УПК РФ);
- составление основного и запасного списка кандидатов по делу. Отбор производится путем случайной выборки, как правило, при помощи компьютера, например, каждый 10-й, 50-й, 100-й;
- проверка секретарем или помощником судьи кандидатов на предмет соответствия их требованиям Закона о присяжных заседателях;
- вручение кандидатам извещений с указанием даты и времени явки в суд;
- вручение списков кандидатов в присяжные сторонам (ч. 4 ст. 327 УПК РФ).

Второй этап:

- разъяснение председательствующим вопросов об особенностях дела;
- ответы на вопросы председательствующего кандидатами;
- вопросы сторон кандидатам в присяжные заседатели и заявление сторонами мотивированных и немотивированных отводов;
- составление списка присяжных, входящих в основной и дополнительный состав;
- выбор старшины присяжных основным составом коллегии (ст. 331 УПК РФ).

Третьим этапом является этап вступления присяжных в свои полномочия, который состоит из принятия присяги и разъяснения их прав и обязанностей. Лишь кандидат, который принял присягу, становится присяжным заседателем (ст. 332 УПК РФ).

Вот такой непростой путь придётся пройти, чтобы стать представителем фемиды.
Ваш адвокат 24/7, @advokatski
источник
2021 September 22
Защитник закона
Продолжаем тестовые задания

Допущены нарушения порядка созыва общего собрания участников ООО, но все участники общества присутствуют на собрании. Считается ли такое собрание и принимаемые ими решения правомочными?
Анонимный опрос
66%
Считается правомочным
34%
Не считается правомочным
Проголосовало: 3148
источник
Защитник закона
​​Правильный ответ – 1 (считается правомочным)
 
В соответствии с пунктом 5 статьи 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в случае нарушения порядка созыва общего собрания участников общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.
Ваш адвокат 24/7, @advokatski
источник